Sprawa dotyczyła pracownika szpitala, który po wypowiedzeniu umowy o pracę dochodził odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie oraz odprawy pieniężnej z ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników. Sądy uznały, że wypowiedzenie było wadliwe, bo wskazane przez pracodawcę przyczyny (samowolne opuszczanie pracy, utrata zaufania, działalność konkurencyjna) nie zostały wykazane albo były niekonkretne. Z tego tytułu zasądzono odszkodowanie. Spór dotyczył jednak odprawy: Sąd Okręgowy oddalił to roszczenie, a Sąd Najwyższy podtrzymał to stanowisko. SN wyjaśnił, że korzystny dla pracownika wynik sprawy o odszkodowanie z art. 45 k.p. nie przesądza automatycznie o prawie do odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych/indywidualnych. Są to dwa odrębne roszczenia, oparte na różnych przesłankach i odmiennym rozkładzie ciężaru dowodu. Sam fakt, że pracodawca podał przyczyny nieprawdziwe lub niewystarczające, nie oznacza jeszcze, że rzeczywistą przyczyną rozwiązania stosunku pracy były wyłącznie okoliczności niedotyczące pracownika. Powód nie wykazał tej przesłanki, dlatego odprawa nie przysługiwała.
Kluczowe kwestie prawne:
·odrębność roszczenia o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie i roszczenia o odprawę pieniężną
·rozklad ciężaru dowodu przy dochodzeniu odprawy z ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników
·czy wadliwość przyczyn wypowiedzenia oznacza automatycznie, że rozwiązanie nastąpiło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika
·wymóg wykazania rzeczywistej przyczyny rozwiązania stosunku pracy dla prawa do odprawy
Wygenerowane przez AI, może zawierać błędy.
Wyrok z dnia 12 września 2008 r.
I PK 22/08
Korzystny dla pracownika wynik sporu o odszkodowanie z art. 45 § 1 k.p.
nie przesądza o zasadności równocześnie dochodzonego roszczenia o odpra-
wę pieniężną z art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.).
Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie: SN Herbert Szurgacz, SA
Halina Kiryło (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 wrześ-
nia 2008 r. sprawy z powództwa Roberta G. przeciwko Szpitalowi Pediatrycznemu w
B.-B. o odszkodowanie i odprawę pieniężną, na skutek skargi kasacyjnej powoda od
wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej
z dnia 19 lipca 2007 r. [...]
1. o d d a l i ł skargę kasacyjną;
2. odstąpił od obciążania powoda kosztami postępowania kasacyjnego strony
pozwanej.
U z a s a d n i e n i e
Powód Robert G. po ostatecznym sprecyzowaniu roszczeń wniósł o zasądze-
nie na jego rzecz od pozwanego Szpitala Pediatrycznego w B.-B. odszkodowania z
tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę w kwocie 20.915,31 zł wraz
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie świadczenia oraz odprawy pie-
niężnej z racji rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodaw-
cy, a nadto zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł.
Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej wyro-
kiem z dnia 22 maja 2006 r. zasądził od pozwanego Szpitala Pediatrycznego w B.-B.
na rzecz powoda Roberta G., tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wy-
2
powiedzenie umowy o pracę, kwotę 20.915,31 zł z ustawowymi odsetkami od daty
20 września 2005 r. i tę samą kwotę z ustawowymi odsetkami od daty 8 listopada
2005 r. tytułem odprawy pieniężnej za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracownika oraz kwoty zastępstwa procesowego w wysokości 1.800 zł i
nadał orzeczeniu rygor natychmiastowej wykonalności do sumy 6.971,77 zł.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że będąc zatrudnionym w Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w B.-B. od dnia 15 września 1980 r., powód Rober G. został prze-
jęty przez pozwany Szpital Pediatryczny w B.-B. w trybie art. 231
k.p. z datą 1 paź-
dziernika 1998 r. W aneksie z dnia 5 stycznia 2005 r. do łączącej strony umowy o
pracę uzgodniono, iż powód będzie wykonywał obowiązki p.o. ordynatora na Od-
dziale Laryngologii Dziecięcej Szpitala w wymiarze 0,8 etatu, a nadto w Poradni
Otolaryngologicznej i Poradni Audiologicznej Specjalistycznej Przychodni Matki i
Dziecka w wymiarze po 0,1 etatu. Jego ostatnią stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego określono na kwotę 2.486 zł brutto, zaś całe miesięczne wynagrodzenie opie-
wało na sumę 6.971,77 zł. Równolegle do zatrudnienia u pozwanego powód świad-
czył usługi medyczne w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pediatrycznym
Centrum Zabiegowym spółce jawnej w B.-B.
Pismem z dnia 13 października 2004 r. Robert G. zwrócił się do pracodawcy z
prośbą o umożliwienie mu wykorzystywania czasu wolnego za przepracowane go-
dziny nadliczbowe w innym dniu tygodnia. Ówczesny dyrektor Szpitala wyraził zgodę
na tę propozycję, przy czym powód zobowiązany był zgłaszać w dziale kadr lub bez-
pośrednio dyrektorowi placówki swoje wcześniejsze wyjście z zakładu pracy. W piś-
mie z 28 lipca 2005 r. Robert G. wyjaśnił pracodawcy okoliczności, w jakich nastąpiło
opuszczenie przezeń stanowiska pracy w dniach 26 i 27 lipca 2005 r.
W dniu 31 sierpnia 2005 r. pozwany wypowiedział przedmiotową umowę o
pracę, a jako przyczynę rozwiązania stosunku zatrudnienia w tym trybie wskazał sa-
mowolne opuszczanie przez powoda stanowiska pracy, utratę zaufania pracodawcy
oraz wykonywanie przez Roberta G. działalności konkurencyjnej. W dacie złożenia
przez pracodawcę oświadczenia woli tej treści powód nie podlegał ochronie ze strony
żadnego z działających u pozwanego związków zawodowych.
Oceniając zasadność dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia umowy
o pracę w kontekście art. 45 § 1 w związku z art. 30 § 4 k.p.c., Sąd Rejonowy stwier-
dził, iż podane przez pozwanego przyczyny rozwiązania stosunku zatrudnienia są
niekonkretne i nieprawdziwe. Stawiany powodowi zarzut utraty zaufania pracodawcy
3
nie został poparty jakimikolwiek okolicznościami uzasadniającymi ową utratę zaufa-
nia, a nadto pozwany nie wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem zaufanie to jest konieczne
na zajmowanym przez Roberta G. stanowisku pracy. Z kolei teza o systematycznym
naruszaniu przez powoda regulaminu pracy, polegająca na samowolnym opuszcza-
niu zakładu, nie znalazła potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy. Spośród
przesłuchanych w toku procesu świadków jedynie zastępca dyrektora do spraw me-
dycznych Szpitala Krzysztof M. zeznał, że sytuacje takie miały miejsce, a powód z tej
przyczyny był karany upomnieniami. Tymczasem w aktach osobowych Roberta G.
brak jest notatek służbowych potwierdzających fakt zaistnienia tego rodzaju zdarzeń i
adnotacji o stosowaniu wobec powoda kar porządkowych. Wreszcie w kwestii rze-
komego prowadzenia przez Roberta G. działalności konkurencyjnej Sąd pierwszej
instancji ustalił, iż pracodawca od dawna wiedział o świadczeniu przez powoda usług
medycznych na rzecz wspomnianego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pediatrycznego Centrum Zabiegowego spółki jawnej w B.-B., a okoliczność ta nie
budziła zastrzeżeń dyrektora Szpitala. Pozwany nie wykazał też, aby tego typu ak-
tywność zawodowa implikowała niekorzystne dla pracodawcy skutki. Przedłożone
dokumenty w postaci zestawienia obłożenia łóżek szpitalnych na Oddziale Laryngo-
logii Dziecięcej nie uzasadniają twierdzenia, że zmniejszenie liczby pacjentów tego
Oddziału było konsekwencją zatrudnienia powoda w innej placówce medycznej.
Wobec bezzasadności dokonanego przez pozwanego wypowiedzenia umowy
o pracę słuszne są roszczenia odszkodowawcze powoda wywodzone z art. 471
k.p. i
odpowiadające jego trzymiesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Od zasądzonej z
tego tytułu należności głównej przysługują zaś ustawowe odsetki za opóźnienie w
spełnieniu świadczenia, stosownie do art. 481 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.
Analizując pretensje pozwu w zakresie odprawy pieniężnej z art. 8 w związku
z art. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Sąd pierwszej instancji zauważył, iż przepisy
tego aktu mają zastosowanie zarówno w przypadku zwolnień indywidualnych, gdy do
rozwiązania stosunku pracy wystarczająca jest jedna przyczyna niezwiązana z osobą
pracownika, jak i zwolnień grupowych, spowodowanych różnymi okolicznościami,
odrębnymi dla poszczególnych pracowników, przy czym przez przyczyny niedoty-
czące zwalnianych osób należy rozumieć tak okoliczności leżące po stronie praco-
dawcy, jak i niezależne od którejkolwiek ze stron stosunku zatrudnienia. Zdaniem
4
Sądu Rejonowego skoro w rozpoznawanej sprawie znanym jest fakt dokonywania
przez pozwanego zwolnień grupowych w okresie sierpnia i września 2005 r., a wska-
zane przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę okazały się nie-
prawdziwe, to rzeczywiste okoliczności, które legły u podstaw rozwiązania przed-
miotowego stosunku zatrudnienia, nie dotyczyły powoda. Za słusznością powyższej
konkluzji przemawia i to, że mimo niezmniejszenia liczby etatów lekarskich na Od-
dziale Laryngologii Dziecięcej Szpitala oraz w Poradniach Specjalistycznej Przy-
chodni Matki i Dziecka, wynagrodzenie osoby obecnie pełniącej funkcję ordynatora
Oddziału jest znacznie niższe od pobieranego przez Roberta G. Uznając zatem, iż
powód spełnił przesłanki nabycia prawa do spornej odprawy pieniężnej, Sąd pierw-
szej instancji zasądził na jego rzecz to świadczenie w wysokości trzymiesięcznych
zarobków.
Apelację od powyższego wyroku złożył pozwany, zarzucając Sądowi Rejono-
wemu naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 45 i art. 30 § 4
k.p., poprzez uznanie, że przyczyny wskazane w oświadczeniu o wypowiedzeniu
powodowi umowy o pracę są nieuzasadnione i stanowią powtórzenie ustawowych
wyrażeń i ogólnikowych zwrotów oraz art. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników, poprzez zasądzenie na rzecz powoda od-
prawy pieniężnej i przyjęcie, iż przyczyny niedotyczące pracownika były wyłącznym
powodem wypowiedzenia przedmiotowej umowy o pracę, a nadto przyznanie usta-
wowych odsetek od należności głównej od dnia 8 listopada 2005 r., jak również na-
ruszenie przepisów postępowania cywilnego w postaci art. 233 § 1 k.p.c., polegające
na błędnym ustaleniu, że przyczyny niedotyczące pracownika stanowiły wyłączny
powód rozwiązania stosunku pracy z Robertem G. bez jednoczesnego wyjaśnienia
tych przyczyn. Na tej podstawie apelujący wniósł alternatywnie o zmianę zaskarżo-
nego orzeczenia i oddalenie powództwa lub uchylenie wyroku i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji, każdorazowo z rozstrzygnięciem o
kosztach procesu. W uzasadnieniu środka odwoławczego skarżący wskazał, iż
podana przez niego przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w postaci utraty za-
ufania pracodawcy jest wystarczającą przesłanką podjęcia decyzji tej treści, a jej
konkretyzacja następuje w kontekście znanych powodowi zarzutów, stawianych mu
wcześniej przez przełożonych. Zdaniem apelującego utrata zaufania pracodawcy
może być konsekwencją nie tylko zawinionego niedopełnienia przez pracownika
5
obowiązków zawodowych, ale także zachowań obiektywnie nieprawidłowych, choć
niestanowiących naruszenia tychże obowiązków. Taką zaś okolicznością, poddającą
w wątpliwość rzetelność postępowania powoda, było długoletnie prowadzenie prze-
zeń praktyki lekarskiej poza miejscem zatrudnienia. Bez znaczenia dla oceny zaist-
niałej sytuacji jest fakt, że strony nie zawarły umowy o zakazie konkurencji, skoro
oczywiste jest, iż Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, na rzecz którego Robert G.
świadczył usługi medyczne, jest placówką konkurencyjną wobec pozwanego. Kon-
kluzji tej nie zmienia też okoliczność, iż stan taki był tolerowany przez uprzednią
dyrekcję szpitala, a przełożeni powoda sami prowadzą tego typu działalność. Skar-
żący nie zgodził się również ze stanowiskiem Sądu Rejonowego w kwestii bezza-
sadności zarzutu samowolnego opuszczania przez powoda miejsca pracy. W myśl
bowiem art. 1512
§ 1 k.p. pracownik powinien każdorazowo składać wniosek o
udzielenie mu czasu wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe i
uzgadniać z pracodawcą termin wykorzystania owego czasu. Wreszcie, co do roz-
strzygnięcia Sądu pierwszej instancji o roszczeniach pozwu w przedmiocie zapłaty
odprawy pieniężnej apelujący zanegował słuszność tezy, iż w sytuacji, gdy na kiero-
wanym przez Roberta G. Oddziale nie doszło do zmniejszenia stanu zatrudnienia,
sam fakt przyznania następcy powoda niższego wynagrodzenia za pracę jest wy-
starczającą przesłanką do przyjęcia, że wyłączną przyczyną wypowiedzenia łączącej
strony umowy o pracę są okoliczności dotyczące pracodawcy, zwłaszcza jeśli weź-
mie się pod uwagę istniejący pomiędzy powodem a pozwanym konflikt, którego po-
twierdzeniem jest przekształcenie powództwa i żądanie przez Roberta G. odszkodo-
wania w miejsce przywrócenia do pracy.
Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej wyro-
kiem z dnia 19 lipca 2007 r. zmienił zaskarżone orzeczenie w punkcie 1b w ten spo-
sób, że oddalił powództwo w tym zakresie oraz oddalił apelację w pozostałej części i
wzajemnie zniósł między stronami koszty postępowania drugoinstancyjnego.
Sąd Okręgowy podzielił ustalenia faktyczne i wnioski prawne Sądu pierwszej
instancji w kwestii bezzasadności dokonanego przez pozwany Szpital Pediatryczny
w B.-B. wypowiedzenia umowy o pracę z powodem Robertem G. i słuszności preten-
sji odszkodowawczych pozwu wywodzonych z art. 471
w związku z art. 45 § 1 k.p. W
tym też zakresie oddalił apelację pracodawcy od zapadłego przed Sądem Rejono-
wym wyroku. Zakwestionował natomiast trafność zaskarżonego orzeczenia w części
dotyczącej zasądzenia spornej odprawy pieniężnej.
6
Sąd Okręgowy przypomniał, że w świetle art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003
r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników dla przyjęcia istnienia u pracodawcy zwolnień
grupowych istotne jest ustalenie stanu zatrudnienia, liczby zwalnianych pracowników
i okresu, w jakim zwolnienia te następują, a także przyczyn leżących u podstaw po-
dejmowania decyzji o rozwiązaniu stosunków pracy z załogą. Dla zastosowania
przepisów tego aktu w przypadku zwolnień indywidualnych, o jakich mowa w jego
art. 10 ust.1, konieczne jest zaś wykazanie, że niedotycząca pracownika przyczyna
wypowiedzenia umowy o pracę miała wyłączny charakter. Oznacza to wystąpienie
sytuacji, w której bez zaistnienia tejże przyczyny nie zostałoby złożone przez kierow-
nika zakładu oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku zatrudnienia.
Sąd Okręgowy stwierdził, iż z zebranego materiału dowodowego nie wynika,
aby doszło do likwidacji stanowiska pracy powoda. Po odejściu Roberta G. z pozwa-
nej placówki jego obowiązki przejęła inna osoba. Nie zmniejszyła się też liczba eta-
tów lekarskich na Oddziale Laryngologii Szpitala, gdyż w grudniu 2005 r. zawarto
dodatkową umowę zlecenia na świadczenie usług medycznych oraz umowę z indy-
widualną praktyką lekarską, zaś w styczniu 2006 r. na wspomnianym Oddziale za-
trudniono pracowników w ramach łącznego wymiaru dwóch etatów i nadal obowią-
zywał kontrakt z indywidualną praktyką lekarską. Sugerowana przez Sąd Rejonowy
przyczyna zwolnienia powoda z pracy, a mianowicie chęć obniżenia wynagrodzenia
jego następczyni, nie została potwierdzona nawet przez samego Roberta G. Powód
nie wskazał, a tym bardziej nie udowodnił, przyczyny leżącej po stronie pozwanego,
która prowadziła do wypowiedzenia przedmiotowej umowy o pracę. Nie określił rów-
nież, czy rozwiązanie stosunku zatrudnienia odbyło się w trybie zwolnień grupowych
czy indywidualnych. Okoliczność ta jest zaś o tyle istotna, że w pierwszym przypadku
rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika, a w
drugim - z przyczyn wyłącznie niedotyczących pracownika.
Uznanie przez Sąd pierwszej instancji, iż wskazane w oświadczeniu woli o
wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny były niekonkretne i nieprawdziwe, nie
może automatycznie implikować przyjęcia, że u podstaw zwolnienia legły okoliczno-
ści niedotyczące pracownika, a zwłaszcza - wyłącznie jego niedotyczące. Sąd Rejo-
nowy nie ustalił natomiast rzeczywistej przyczyny rozwiązania stosunku zatrudnienia
z powodem, choć ustalenie takie było niezbędne z punktu widzenia oceny zasadno-
ści rozwiązania umowy o pracę w kontekście art. 45 k.p. Przyczyny niedotyczące
7
pracownika w rozumieniu art. 1 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników muszą być bowiem przyczynami, które jednocześnie
uzasadniają w myśl art. 45 k.p. wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony. Zupełny brak inicjatywy dowodowej ze strony powoda w zakresie oma-
wianego roszczenia powodowało zatem uznanie, iż Robert G. nie wykazał słuszności
dochodzonych pretensji. W tej sytuacji Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w
części dotyczącej zasądzenia spornej odprawy pieniężnej i oddalił powództwo.
W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku, skierowanej przeciwko punk-
towi 1 i 3 orzeczenia, a opartej na podstawie z art. 3983
§ 1 pkt 1 k.p.c., powód za-
rzucił naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 10 ustawy z
dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w związku z art. 6 k.c., pole-
gającą na przyjęciu, iż pomimo wykazania w postępowaniu sądowym, że przyczyny
rozwiązania stosunku pracy podane w wypowiedzeniu są nierzeczywiste, niekon-
kretne i bezzasadne, pracownika obciąża obowiązek udowodnienia, jakie były po-
wody rozwiązania umowy o pracę i że nie były one przyczynami wyłącznie go niedo-
tyczącymi.
Powód wniósł alternatywnie o uchylenie i zmianę zaskarżonego wyroku w
punktach 1 i 3 poprzez zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kwoty 20.915,31 zł
tytułem odprawy wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 8 listopada 2005 r.
do dnia zapłaty i kosztami postępowania apelacyjnego lub uchylenie orzeczenia w tej
części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, z rozstrzygnięciem o kosz-
tach postępowania, w tym kosztach zastępstwa procesowego. W motywach skargi
stwierdził, iż skoro według ustaleń Sądu Rejonowego, podzielonych przez Sąd Okrę-
gowy, wskazane przez pozwanego przyczyny wypowiedzenia łączącej strony umowy
o pracę, dotyczące osoby powoda, są nierzeczywiste, niekonkretne i bezzasadne, to
znaczy, że żadna z nich nie była prawdziwą przesłanką podjęcia decyzji o rozwiąza-
niu stosunku zatrudnienia. Konsekwencją tak ustalonego stanu faktycznego jest zaś
zmiana rozkładu ciężaru dowodu w sporze o odprawę pieniężną. W zaistniałej sytu-
acji nie było bowiem obowiązkiem powoda dociekanie rzeczywistych przyczyn, które
skłoniły pozwanego do złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu przedmiotowej
umowy o pracę. Niewskazanie przez pracodawcę przyczyn rozwiązania stosunku
zatrudnienia sprawia, że uprawniona jest teza, iż u podstaw owego rozwiązania legły
8
przyczyny niedotyczące pracownika, a będące wyłącznym powodem wypowiedzenia
umowy o pracę. W takim zaś przypadku - zgodnie z utrwalonym w judykaturze i dok-
trynie poglądem - pracownikowi przysługuje, poza odszkodowaniem z tytułu wadli-
wego rozwiązania stosunku pracy, także sporna odprawa pieniężna.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Stosownie do regulacji art. 39813
§ 1 i 2 k.p.c. Sąd Najwyższy rozpoznaje
skargę w granicach zaskarżenia oraz w granicach jej podstaw i jest związany ustale-
niami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia, jeśli skarga nie
zawiera zarzutu naruszenia przepisów postępowania bądź gdy zarzut taki okaże się
nieuzasadniony, a z urzędu bierze pod rozwagę tylko nieważność postępowania. W
niniejszym przypadku w ramach jedynej, powołanej w skardze kasacyjnej podstawy z
art. 3983
§ 1 pkt 1 k.p.c. skarżący zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez
błędną wykładnię art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników w związku z art. 6 k.c. i przyjęcie, że pomimo wykazania w postępowaniu są-
dowym, iż przyczyny rozwiązania stosunku pracy są nierzeczywiste, niekonkretne i
bezzasadne, pracownika obciąża obowiązek udowodnienia, jakie były przyczyny
rozwiązania z nim umowy o pracę i czy były one przyczynami wyłącznie go niedoty-
czącymi. Zarzut ten nie jest słuszny.
Analizę prawidłowości zaskarżonego wyroku rozpocząć wypada od podkreśle-
nia, iż powołany przez powoda przepis prawa materialnego, jakim jest art. 6 k.c., w
myśl którego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie wywodzącej z tego
faktu skutki prawne, nie wyczerpuje całej problematyki reguł rozkładu ciężaru do-
wodu oraz inicjatywy dowodowej stron i sądu, albowiem zagadnienie to ma także
swój wymiar procesowy, zwłaszcza w kontekście unormowań art. 3, art. 213 oraz art.
227 i nast. k.p.c. Zagadnienie to - wobec treści sformułowanego w skardze kasacyj-
nej zarzutu - wykracza jednak poza ramy niniejszych rozważań. Skarżący trafnie
natomiast łączy wykładnię art. 6 k.c. z interpretacją innego przepisu prawa material-
nego, jakim jest art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników. Reguła rozkładu ciężaru dowodu ma wszakże nie tylko podmiotowy ale i
przedmiotowy aspekt. Dla właściwego oznaczenia osoby obarczonej obowiązkiem
9
dowodzenia niezbędne jest wcześniejsze określenie przedmiotu dowodu. W świetle
art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są zaś fakty (czyli wszelkiego rodzaju zjawiska i
zdarzenia występujące w czasie i przestrzeni, zarówno byłe jak i współczesne, doty-
czące tak świata zewnętrznego jak i stanów psychicznych) istotne dla rozstrzygnięcia
sprawy, a ich istotność wynika z faktycznej i prawnej podstawy powództwa. Zatem to
hipoteza normy zawartej w przepisie prawa materialnego, z którego wywodzone są
roszczenia pozwu, wyznacza rodzaj i zakres okoliczności faktycznych, od których
zaistnienia uzależniony jest skutek określony w dyspozycji tejże normy. Wyrażonej w
art. 6 k.c. reguły rozkładu ciężaru dowodu nie można jednak rozumieć w ten sposób,
że zawsze, bez względu na okoliczności sprawy, obowiązek dowodzenia wszelkich
faktów o zasadniczym dla rozstrzygnięcia sporu znaczeniu spoczywa na stronie po-
wodowej. Jeżeli powód wykazał wystąpienie faktów przemawiających za słusznością
dochodzonych pretensji, wówczas to pozwanego obarcza ciężar udowodnienia eks-
cepcji i okoliczności uzasadniających jego zdaniem oddalenie powództwa (por. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1982 r., I CR 79/82, niepublikowany).
Istota niniejszego problemu sprowadza się do pytania, czy wykazanie przez
Roberta G. faktów, które legły u podstaw uwzględnienia przez Sądy obydwu instancji
żądania pozwu w zakresie odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie
umowy o pracę, wpłynęło na sytuację stron w kontekście regulacji art. 6 k.c. i impli-
kowało przesunięcie ciężaru dowodu co do okoliczności rzutujących na ocenę słusz-
ności pretensji powoda o zapłatę odprawy pieniężnej. Szukając odpowiedzi na tak
sformułowane pytanie należy określić wzajemne relacje pomiędzy równolegle docho-
dzonymi przez skarżącego roszczeniami i wyjaśnić na ile zbieżne są - będące
przedmiotem dowodu - stany faktyczne objęte hipotezą norm prawnych, z których
powód wywodzi swoje żądanie. Warto zauważyć, że poszczególne pretensje pozwu
mają odmienną podstawę prawną. Roszczenia odszkodowawcze oparte są bowiem
na unormowaniu art. 45 § 1 k.p., a przesłanką ich uwzględnienia jest wykazanie
przez pracownika, że dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione albo nastąpiło z naruszeniem
obowiązującym w tym zakresie przepisów traktujących o pisemnej formie i wymaga-
nej treści oświadczenia woli (art. 30 § 3 i 4 k.p.), trybie konsultacji (art. 38 k.p.) lub
szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy. Natomiast materialnoprawną pod-
stawę żądania wypłaty odprawy pieniężnej stanowi art. 8 ustawy z dnia 13 marca
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
10
przyczyn niedotyczących pracowników, a warunkiem zasądzenia świadczenia jest
stwierdzenie, iż do rozwiązania stosunku pracy doszło w ramach zwolnień grupo-
wych lub indywidualnych w rozumieniu art. 1 i art. 10 tego aktu. Oczywiście wypo-
wiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w okolicznościach, o jakich
mowa w powołanej ustawie, powinno czynić zadość wszelkim wymogom formalnym i
być uzasadnione, jednak konsekwencją niespełnienia przez pracodawcę tych kryte-
riów prawidłowości oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku zatrudnienia jest po-
zytywne dla pracownika rozstrzygnięcie o pretensjach wywodzonych z art. 45 § 1 k.p.
Odprawa pieniężna nie jest zaś uzupełnieniem zamieszczonego w tym ostatnim
przepisie katalogu świadczeń przysługujących z tytułu wadliwego wypowiedzenia
umowy o pracę, lecz stanowi rekompensatę za utratę miejsca pracy w następstwie
wspomnianych zwolnień grupowych lub indywidualnych, dokonywanych z przyczyn
niedotyczących pracownika. Ma zatem samodzielny i odrębny - w relacji do odszko-
dowania z art. 45 § 1 k.p. - byt. Różne są też przesłanki nabycia prawa do obydwu
wymienionych świadczeń, a właśnie one determinują przedmiot ciążącego na stro-
nach obowiązku dowodzenia w procesie sądowym. Pozostaje więc zastanowić się
nad kryteriami kwalifikacyjnymi prawa do spornego odszkodowania i odprawy pie-
niężnej.
Co do pierwszego z wymienionych świadczeń godzi się przypomnieć, że wyni-
kający z art. 45 § 1 k.p. wymóg zasadności wypowiedzenia umowy o pracę zawartej
na czas nieokreślony implikował ustanowienie z mocy art. 30 § 4 k.p. obowiązku
wskazania przez pracodawcę w pisemnym oświadczeniu woli o rozwiązaniu stosun-
ku zatrudnienia przyczyny owego wypowiedzenia. Wskazanie zaś tejże przyczyny
lub przyczyn przesądza o tym, iż spór przed sądem pracy może się toczyć tylko w ich
granicach. Okoliczności podane pracownikowi na uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu
stosunku pracy, a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym, muszą być takie
same, zaś pracodawca pozbawiony jest możliwości powoływania się przed organem
rozstrzygającym spór na inne przyczyny mogące przemawiać za słusznością wypo-
wiedzenia umowy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r. I
PKN 315/97, OSNAPiUS 1998 nr 14, poz. 427). Ustawodawca rozróżnia przy tym
czysto formalne wskazanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy w omawianym
trybie, czego dotyczy art. 30 § 4 k.p., od zasadności (prawdziwości, rzeczywistości)
tej przyczyny, o czym stanowi art. 45 § 1 k.p. (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia
2 września 1998 r., I PKN 271/98, OSNAPiUS 1999 nr 18, poz. 577, z dnia 24 marca
11
1999 r., I PKN 673/98, Monitor Prawniczy 1999 nr 12, poz. 9, z dnia 19 stycznia 2000
r., I PKN 481/99, OSNAPiUS 2001 nr 11, poz. 373, z dnia 18 kwietnia 2001 r., I PKN
370/00, OSNP 2003 nr 3, poz. 65 oraz z dnia 26 lutego 2003 r., I PK 16/02, OSNP
2004 nr 14, poz. 239). Warto podkreślić, że wskazanie przez pracodawcę przyczyny
wypowiedzenia umowy o pracę jest oświadczeniem wiedzy, a nie oświadczeniem
woli i dlatego nie podlega wykładni według reguł określonych w art. 65 § 1 k.c.
Podana przyczyna powinna zaś być na tyle konkretna i zrozumiała, aby nie stwarzała
wątpliwości interpretacyjnych, przy czym interpretacja ta nie polega na wykładni
oświadczenia woli, lecz na ustaleniu, jak pracownik powinien był i mógł ją zrozumieć
w kontekście znanych mu okoliczności złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
Kwestia dostatecznie konkretnego i zrozumiałego dla pracownika wskazania przy-
czyny rozwiązania stosunku pracy jest zatem okolicznością faktyczną, wymagającą
poczynienia stosownych ustaleń (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada
2001 r., I PKN 700/00, OSNP 2003 nr 21, poz. 517 oraz z dnia 11 lutego 2005 r., I
PK 178/04, niepublikowany).
Reasumując, wypowiedzenie umowy o pracę bez wskazania przyczyny lub
bez jej skonkretyzowania uważane jest za dokonane z naruszeniem prawa, a ściślej -
art. 30 § 4 k.p., natomiast wypowiedzenie, które nastąpiło z dostatecznie zrozumia-
łym dla adresata i poddającym się weryfikacji sądowej podaniem przyczyny, lecz ta
została następnie uznana za bezzasadną, kwalifikowane jest jako wypowiedzenie
nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Bezzasadność rozwiązania stosunku
pracy w opisanym trybie ma miejsce wówczas, gdy przytoczone w pisemnym
oświadczeniu woli pracodawcy fakty nie zostały udowodnione i wskazana przyczyna
okazała się nieprawdziwa, a także wtedy, gdy podane okoliczności znalazły potwier-
dzenie w materiale dowodowym, ale w ocenie sądu nie mogły być podstawą wypo-
wiedzenia umowy o pracę (na przykład przypisywane pracownikowi przewinienie jest
błahe albo wskazana przyczyna nie ma związku ze stosunkiem pracy bądź też ma
ona charakter dyskryminacyjny, por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia
2008 r., II PK 119/07, OSNP 2009 nr 3-4, poz. 39). Mimo braku ustawowego ograni-
czenia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę terminem biegnącym od ujawnie-
nia przyczyny rozwiązania stosunku pracy przyczyna ta nie może być również zbyt
odległa w czasie, aby nie utraciła waloru aktualności (por. uchwała pełnego składu
Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985
r., III PZP 10/85, OSNCP 1985 nr 11, poz. 164 oraz wyrok z dnia 21 września 2001
12
r., I PKN 612/00, OSNP 2003 nr 16, poz. 383). Wskazana pracownikowi przyczyna
wypowiedzenia ma być konkretna i zarazem uzasadniona w subiektywnym przeko-
naniu pracodawcy, natomiast wyrok sądu dokonuje oceny, czy taka jest obiektywnie
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r., I PKN 182/99, OSNAPiUS
2000 nr 23, poz. 858). Podejmując się zaś takiej analizy trzeba mieć na względzie to,
iż wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku
pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1996 r., I PKN 69/96,
OSNAPiUS 1997 nr 10, poz. 163).
Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę może dotyczyć zarówno praco-
dawcy (likwidacja lub upadłość, zmiany technologiczno-organizacyjne lub czynniki
ekonomiczne powodujące redukcję etatów, dążenie do racjonalizacji struktury zatrud-
nienia itp.), jak i pracownika (niewywiązywanie się z obowiązków pracowniczych,
brak dbałości o dobro zakładu, podejmowanie działalności zarobkowej konkurencyj-
nej względem pracodawcy) i być przez strony zawiniona lub zupełnie od nich nieza-
leżna. Zawsze jednak ocena zasadności rozwiązania stosunku pracy w tym trybie
powinna być dokonywana z uwzględnieniem słusznych interesów obydwu stron oraz
celu, treści i sposobu realizacji tegoż stosunku, a inne okoliczności, wprawdzie doty-
czące pracownika, lecz mające charakter osobisty bądź rodzinny, mogą w wyjątko-
wych przypadkach stanowić podstawę uznania wypowiedzenia za sprzeczne z zasa-
dami współżycia społecznego w rozumieniu art. 8 k.p. (por. powołana uchwała peł-
nego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27
czerwca 1985 r., III PZP 10/85). Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za nie-
uzasadnione, jeżeli nie jest podyktowane potrzebami pracodawcy ani niewłaściwym
wywiązywaniem się pracownika z obowiązków, jego nielojalnością czy zachowaniem
podważającym zaufanie do jego osoby, a wynika jedynie z arbitralnych decyzji i su-
biektywnych uprzedzeń podmiotu dokonującego zwolnienia (por. wyroki Sądu Naj-
wyższego z dnia 10 listopada 1998 r., I PKN 434/98, OSNAPiUS 1999 nr 21, poz.
688 oraz z dnia 25 listopada 1997 r., I PKN 385/97, OSNAPiUS z 1998 nr 18, poz.
538).
Zgodnie z zawartą w art. 6 k.c. regułą rozkładu ciężaru dowodu, w razie sporu
co do istnienia przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę i jej zasadności obowiązek
wykazania owej przyczyny spoczywa na pracodawcy, który podając pracownikowi
określony powód rozwiązania stosunku zatrudnienia w tym trybie, z przytoczonych w
pisemnym oświadczeniu woli faktów wywodzi skutki prawne. Natomiast pracownika
13
obciąża dowód, iż przyczyna ta jest nieprawdziwa albo nie stanowi dostatecznego
usprawiedliwienia dla decyzji o zwolnieniu z pracy bądź też wypowiedzenie umowy
narusza zasady współżycia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8
września 1977 r. I PRN 17/77, PiZS 1978 nr 5, s. 70). Skuteczne przeprowadzenie
przez pracownika powyższego dowodu sprawia, iż dla rozstrzygnięcia o pretensjach
pozwu wywodzonych z art. 45 § 1 k.p. niedopuszczalne jest (z racji związania treścią
złożonego oświadczenia woli) powoływanie się pracodawcy na inne niż wskazane w
pisemnym wypowiedzeniu umowy fakty przemawiające za słusznością podjętej de-
cyzji i zarazem zbędne jest dociekanie przez pracownika rzeczywistych a nie ujaw-
nionych przez stronę przeciwną przyczyn rozwiązania stosunku pracy. Pozytywne
dla pracownika orzeczenie sądowe w tym przedmiocie oznacza zaś tyle, że podana
przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia była albo tak niekonkretna, iż nie pod-
dawała się weryfikacji, przez co naruszono przepis art. 30 § 4 k.p., albo nieuzasad-
niona w podanym wcześniej znaczeniu tego pojęcia. Nie przesądza ono jednak o
istnieniu innych - poza wskazanymi w pisemnym oświadczeniu woli pracodawcy -
przyczyn wypowiedzenia umowy i ich charakteru. Zdarza się przecież, iż bezzasad-
ność wypowiedzenia wynika nie z tego, że w sprawie występują dodatkowe, skrywa-
ne przez pracodawcę okoliczności, które legły u podstaw jego decyzji o zwolnieniu
pracownika, ale z oparcia tejże decyzji na niedostatecznie sprawdzonych informa-
cjach o rzekomych przewinieniach danej osoby, a informacje te okazały się niepraw-
dziwe w konfrontacji z dowodami przedstawionymi przez stronę przeciwną albo kie-
rowania się pracodawcy subiektywnym i niepodzielonym przez sąd przeświadcze-
niem o możliwości zakwalifikowania zarzucanego pracownikowi i potwierdzonego w
toku procesu zachowania jako naruszającego obowiązki pracownicze. Dlatego też
korzystny dla pracownika wynik sporu o odszkodowanie z art. 45 § 1 k.p. nie ozna-
cza automatycznie uznania zasadności równolegle dochodzonych roszczeń o odpra-
wę pieniężną z art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika, gdyż przesłanką zasądzenia tego ostatniego świadcze-
nie nie jest niezgodność z przepisami bądź bezzasadność wypowiedzenia umowy o
pracę, ale rozwiązanie stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych lub indywidu-
alnych spowodowanych przyczynami niedotyczącymi pracownika. Przyczyny te mu-
szą zaś faktycznie zaistnieć, a ciężar udowodnienia ich występowania z mocy art. 6
k.c. w związku z art. 300 k.p. obciąża pracownika.
14
Godzi się nadmienić, że w sytuacji odwrotnej do będącej przedmiotem analizy
w niniejszej sprawie, skutkiem ustalenia w toku procesu braku wskazanej w pisem-
nym oświadczeniu woli pracodawcy przyczyny niedotyczącej pracownika, która uza-
sadniałaby wypowiedzenie umowy o pracę, jest stwierdzenie bezpodstawności doko-
nanej przez pracodawcę wypłaty odprawy pieniężnej (por. wyroki Sądu Najwyższego
z dnia 3 października 2005 r., III PK 82/05, OSNP 2006 nr 15-16, poz. 239 oraz z
dnia 5 października 2007 r., II PK 29/07, Monitor Prawa Pracy 2008 nr 1, s. 30).
Warto przypomnieć, że obecnie obowiązująca ustawa z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników jest następczynią dawnej ustawy z dnia 28 grud-
nia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (jedno-
lity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.). Sama zaś problematyka zwolnień
grupowych była i pozostaje przedmiotem regulacji prawa międzynarodowego i euro-
pejskiego, a ściślej: Konwencji nr 158 i uzupełniającego ją zalecenia nr 166 Między-
narodowej Organizacji Pracy z 1982 r. dotyczących rozwiązania stosunku pracy z
inicjatywy pracodawcy, a nadto dyrektywy Rady nr 75/129/EWG z dnia 17 lutego
1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się
do zwolnień grupowych, zmienionej dyrektywą nr 92/56/WE z dnia 24 czerwca 1992
r. oraz dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania usta-
wodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.
Stosownie do definicji zamieszczonej w art. 1 ust. 1a (i) ostatniej z tych wyżej
dyrektyw Rady, również w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. scharakteryzowano
pojęcie zwolnień grupowych posługując się kryterium liczby zwalnianych pracowni-
ków w relacji do ogólnej liczby pracowników zatrudnionych przez danego pracodaw-
cę oraz okresem, w jakim następuje rozwiązanie z pracownikami - z przyczyn ich
niedotyczących - stosunków pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodaw-
cę lub (przy dodatkowym zastrzeżeniu) za porozumieniem stron. Realizując powin-
ności wynikające z art. 2-4 dyrektywy, ustawodawca uregulował w art. 2-4 omawia-
nego aktu zagadnienie związane z obowiązkiem pracodawcy skonsultowania z part-
nerami społecznymi, tj. związkami zawodowymi zamiaru przeprowadzenie zwolnień
grupowych oraz poinformowania o tym zamiarze organu władzy publicznej czyli po-
wiatowego urzędu pracy, a nadto unormował kwestie dotyczące zawierania porozu-
mienia lub wydawania regulaminu określającego procedurę owych zwolnień. Obok
15
wspomnianych instrumentów społecznej i publicznej kontroli zwolnień grupowych
oraz mechanizmów osłonowych z punktu widzenia interesów pracowników, takich jak
odprawa pieniężna z art. 8 oraz przewidziane w art. 9 prawo ubiegania się o ponow-
ne zatrudnienie, ustawa wprowadza w art. 5-7 liczne udogodnienia dla pracodawców
w trakcie przeprowadzania zwolnień, albowiem w istotny sposób ogranicza bądź
wyłącza stosowanie przepisów z zakresu powszechnej i szczególnej ochrony trwało-
ści stosunku pracy. Nie można o tym zapominać interpretując unormowania tegoż
aktu. Tym bardziej, że również w przypadku rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy na mniejszą niż określona w art. 1 ust. 1 skalę, ale z przyczyn i w trybie
właściwym dla zwolnień grupowych, (tj. wypowiedzenia lub porozumienia stron), art.
10 ustawy gwarantując zwalnianym osobom prawo do odprawy pieniężnej, jedno-
cześnie zawęża wobec nich wspomnianą ochronę trwałości stosunku pracy. Konse-
kwencją zakwalifikowania konkretnego stanu faktycznego, jako objętego hipotezą
normy art. 1 ust. 1 lub art. 10 ust. 1 powołanego aktu, jest zatem to, iż podlega on
ocenie w świetle całokształtu uregulowań ustawy, zarówno tych korzystnych, jak i
niekorzystnych z punktu widzenia interesów każdej ze stron stosunku pracy.
Godzi się zauważyć, że przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 13
marca 2003 r., definiujące pojęcie zwolnień grupowych i indywidualnych, różnią się w
swoim brzmieniu od tych, jakie zamieszczone były w poprzedniej ustawie z 28 grud-
nia 1989 r. W myśl art. 1 ust. 1 ostatniego ze wskazanych aktów dla przyjęcia, iż
rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy w określonym w tym przepisie roz-
miarze odbywa się w ramach zwolnień grupowych, niezbędne było wykazanie, że u
podstaw decyzji pracodawcy legło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicz-
nych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicz-
nymi, w tym także zmianami mającymi na celu poprawę warunków pracy bądź wa-
runków środowiska naturalnego. Owo zmniejszenie zatrudnienia rozumiane było bar-
dzo szeroko. Oznaczało ono bowiem nie tylko definitywną likwidację dawnych stano-
wisk pracy, ale także sytuacje, gdy pracodawca podjął działania zmierzające do
przekształcenia większości pracownikom umów o pracę, na podstawie których byli
zatrudnieni, z umów bezterminowych na terminowe (por. wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 6 stycznia 1995 r. I PRN 119/94, OSNAPiUS 1995 nr 12, poz. 146) lub ograni-
czył wymiar czasu pracy osób przyjętych w miejsce zwolnionych pracowników (por.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1994 r., I PZP 7/94, OSNAPiUS 1995 nr
2, poz. 25) albo dotychczasowe obowiązki zwolnionego pracownika powierzył osobie
16
zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną (por. wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 12 lipca 2001 r., I PKN 541/00, Monitor Prawniczy 2001 nr 23, s. 1149). Co do
zwolnień indywidualnych z art. 10 ust. 1 ustawy, dokonywanych z wymienionych w
art. 1 ust. 1 przyczyn dotyczących pracodawcy, przepisy omawianego aktu nie
wprowadzały wymogu zmniejszenia zatrudnienia. Kwestia istnienia tegoż kryterium
kwalifikacyjnego budziła więc kontrowersje. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 14
grudnia 1994 r., I PZP 52/94 (OSNAPiUS 1995 nr 9, poz. 107) wyrażono pogląd, iż
zmniejszenie stanu zatrudnienia jest warunkiem nabycia prawa do odprawy pienięż-
nej w przypadku indywidualnego zwolnienia pracownika na podstawie art. 10 ust. 1 w
związku z art. 1 ust. 1 powołanej ustawy. Podobne stanowisko zaprezentowane zo-
stało w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 417/97
(OSNAPiUS 1998 nr 20, poz. 597). Natomiast w wyroku z daty 6 marca 1998 r., I
PKN 455/97 (OSNAPiUS 1999 nr 4, poz. 121) Sąd Najwyższy stwierdził, iż zgodne z
przepisami i uzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. wypowiedzenie umowy o
pracę nie może być uznane za bezprawne w sytuacji, gdy nie nastąpiło zmniejszenie
zatrudnienia u pracodawcy dokonującego zmian organizacyjnych i powołującego się
na art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych. Jednakże nawet przy przyjęciu,
że zmniejszenie zatrudnienia stanowiło przesłankę zakwalifikowania rozwiązania
stosunku pracy jako zwolnienia indywidualnego, zalecano przeprowadzenie analizy
zmian stanu liczebnego załogi nie w odniesieniu do ogółu pracowników zatrudnio-
nych u danego pracodawcy, ale w relacji do konkretnej grupy zawodowej lub wyod-
rębnionej jednostki organizacyjnej, w której pracowała zwolniona osoba (por. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2002 r., I PKN 777/00, PiZS 2003 nr 2, s. 35).
Zawsze też zachodząca po stronie pracodawcy przyczyna rozwiązania stosunku
pracy musiała być wyłączną w tym znaczeniu, że bez jej zaistnienia nie zostałaby
podjęta indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika (por. wyroki Sądu Najwyż-
szego z dnia 10 grudnia 1990 r., I PR 319/90, OSNCP 1992 nr 11, poz. 204 oraz z
dnia 11 lutego 2005 r., I PK 178/04, niepublikowany). Warto podkreślić, iż w świetle
utrwalonego w judykaturze i nadal aktualnego poglądu, wypowiedzenie przez praco-
dawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, tak w ramach zwolnień gru-
powych jak i indywidualnych, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, za-
równo przepisami Kodeksu pracy oraz innych aktów z zakresu tej gałęzi prawa (por.
uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1992 r., I PZP
62/92, OSNCP 1993 nr 4, poz. 51 oraz wyrok z dnia 7 września 1999 r., I PKN
17
246/99, OSNAPiUS 2001 nr 1, poz. 9), jak i przepisami omawianych ustaw, które
wprowadziły szczególny tryb postępowania w zakresie procedury zwolnień grupo-
wych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1991 r., I PR 452/90, PiZS
1991 nr 5, s. 64), a nadto powinno być uzasadnione (por. wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 27 lutego 1997 r., I PKN 20/97, OSNAPiUS 1997 nr 21, poz. 417 oraz z dnia 16
maja 1997 r., I PKN 161/97, OSNAPiUS 1998 nr 8, poz. 237). W orzecznictwie Sądu
Najwyższego podkreślono przy tym, iż w sporze o roszczenia z tytułu niezgodnego z
przepisami lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego w
trybie unormowań ustawy o zwolnieniach grupowych, sąd nie może oceniać celowo-
ści działań organizacyjnych lub ekonomicznych podejmowanych przez pracodawcę i
wskazanych przezeń jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy. Bada natomiast,
czy tak sprecyzowana w pisemnym oświadczeniu woli przyczyna wypowiedzenia
umowy jest prawdziwa oraz czy zastosowano obiektywne i sprawiedliwe kryteria do-
boru pracownika do zwolnienia (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia
2005 r., I PK 100/05, Wokanda 2006 nr 6, poz. 28, z dnia 8 sierpnia 2006 r., I PK
50/06, Prawo Pracy 2006 nr 12, s. 39 oraz z dnia 4 września 2007 r. I PK 92/07, Mo-
nitor Prawa Pracy 2008 nr 2, s. 93).
W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, obecnie obowiązująca ustawa z
dnia 13 marca 2003 r. definiując w art. 1 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pojęcie zwolnień
grupowych i indywidualnych nie posługuje się kryterium zmniejszenia zatrudnienia, a
dotychczasowy katalog leżących po stronie pracodawcy przyczyn rozwiązania sto-
sunku pracy zastąpiono w niej - wzorem wspomnianej dyrektywy Rady Unii Europej-
skiej nr 98/59/WE - ogólnym zwrotem „przyczyn niedotyczących pracownika”. Nie-
wątpliwie aktualna formuła, jakiej użyto w tytule ustawy i jej przepisach, jest znacznie
szersza od wymienionych w unormowaniach uchylonego aktu przyczyn ekonomicz-
nych, organizacyjnych czy technologicznych. Nieuprawniony jest jednak pogląd, iż
przyczyny niedotyczące pracownika to również takie okoliczności, które nie są zwią-
zane z żadną ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony musi być bowiem uzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 k.p., a
owym uzasadnieniem są - jak wyjaśniono wyżej - fakty odnoszące się do obydwu lub
jednej ze stron stosunku pracy, analizowane z uwzględnieniem celu, treści i sposobu
realizacji tegoż stosunku. Wszelkie inne czynniki wykraczają poza tak określone
ramy pojęcia przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę, nie uspra-
wiedliwiają decyzji pracodawcy o zwolnieniu pracownika również w trybie wspomnia-
18
nej ustawy. Oczywiście okoliczności, które legły u podstaw wypowiedzenia umowy o
pracę nie muszą być zawinione przez strony, czy nawet świadomie przez nie „spo-
wodowane”. Muszą jednak dotyczyć pracownika lub pracodawcy, gdyż w przeciw-
nym razie ich wystąpienie nie ma wpływu na dalszy byt stosunku pracy.
W tym sensie także zadziałanie siły wyższej i zniszczenie zakładu pracy sta-
nowiącego placówkę zatrudnienia dla załogi, jest przyczyną dotyczącą pracodawcy,
gdyż uniemożliwia mu spełnienia podstawowego świadczenia wynikającego z treści
stosunku pracy, tj. zapewnienia pracownikowi możliwości wykonywania pracy zgod-
nie z zawartą umową. Przeciwko zbyt szerokiemu pojmowaniu terminu „przyczyny
niedotyczące pracownika” przemawia nie tylko geneza powołanej ustawy i jej relacje
z dyrektywami unijnymi, ale również wykładnia językowa i systemowa jej przepisów.
Trzeba podkreślić, iż przyczyny zwolnień grupowych objęte są obowiązkiem informa-
cyjnym i konsultacyjnym pracodawcy wobec organu władzy publicznej i partnerów
społecznych. Trudno zatem wyobrazić sobie, aby jakiekolwiek niezwiązane z osobą
pracownika okoliczności stanowiły uzasadnioną przyczynę rozwiązywania stosunków
zatrudnienia na skalę określoną w art. 1 ust. 1 i to z ograniczeniem lub wyłączeniem
powszechnej i szczególnej ochrony trwałości owych stosunków.
W przypadku zwolnień indywidualnych nie przewidziano wprawdzie trybu po-
stępowania analogicznego do wynikającego z art. 2-4 ustawy, ale w odniesieniu do
tej kategorii zwolnień art. 10 ust. 1 operuje zwrotem „konieczność rozwiązania sto-
sunku pracy”. Konieczność ta musi więc istnieć w przeświadczeniu pracodawcy i być
związana z celem i funkcjonowaniem łączącego strony stosunku pracy, natomiast nie
może mieć ona dodatkowego źródła w okolicznościach dotyczących pracownika, a
zwłaszcza w sposobie wywiązywania się przezeń z obowiązków pracowniczych,
gdyż wówczas przyczyna wypowiedzenia umowy nie ma wyłącznego charakteru.
Sumując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż prawomocne zasądzenie
na rzecz zwalnianej osoby odszkodowania z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia
umowy o pracę bez jednoczesnego udowodnienia przez pracownika istnienia innej -
niż podana w oświadczeniu woli pracodawcy - przyczyny rozwiązania stosunku pracy
i to przyczyny wyłącznej, nie upoważnia do uwzględnienia powództwa o odprawę
pieniężną z art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników.
19
Wobec bezzasadności zarzutu naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa mate-
rialnego, skarga kasacyjna podlega oddaleniu z mocy art. 39814
k.p.c. O kosztach
postępowania orzeczono zgodnie z art. 102 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. w
związku z art. 39821
k.p.c.
========================================