I PKN 444/99

Orzeczenie procesowe
SN14 grudnia 1999·sentence
Wypowiedzenie / zwolnieniePrzywrócenie do pracyInne
Podsumowanie AI

Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu II instancji oraz wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Spór dotyczył rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz roszczenia o przywrócenie do pracy. SN uznał, że pracodawca spełnił obowiązek z art. 30 § 4 KP, ponieważ w piśmie wskazał przyczynę w sposób dostatecznie konkretny: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na wprowadzeniu w błąd przełożonego i niewykonywaniu poleceń służbowych. Sądy niższych instancji błędnie przyjęły, że konieczne było wskazanie szczegółowego zdarzenia, przez co nie zbadały merytorycznie zasadności zarzutu wobec pracownika. SN wskazał też na naruszenie art. 382 KPC przez sąd odwoławczy, który zamknął rozprawę bez oczekiwania na dokumenty, o które sam wcześniej wezwał stronę pozwaną. Jednocześnie SN uznał za nieistotny zarzut dotyczący przejęcia zakładu pracy i kolejności umów terminowych. Sprawa wymaga ponownego rozpoznania co do istoty.

Kluczowe kwestie prawne:
  • ·Zakres obowiązku pracodawcy wskazania przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 30 § 4 KP).
  • ·Czy opis przyczyny w piśmie o rozwiązaniu umowy był wystarczająco konkretny i jednoznaczny.
  • ·Skutki procesowe nierozpoznania istoty sprawy przez sądy niższych instancji.
  • ·Dopuszczalność przywrócenia do pracy przy umowie terminowej i znaczenie art. 251 KP w kontekście kolejnych umów.
  • ·Naruszenie art. 382 KPC przez sąd odwoławczy przy zamknięciu rozprawy bez oczekiwania na uzupełnienie materiału dowodowego.
Wygenerowane przez AI, może zawierać błędy.
Wyrok z dnia 14 grudnia 1999 r. I PKN 444/99 Obowiązek pracodawcy wskazania w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 KP) przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie (art. 30 § 4 KP) oznacza, że powinna być ona określona w sposób, który jednoznacznie wskazuje, na czym w opinii pracodawcy polega wina pracownika. Przewodniczący: SSN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska- Adamowicz, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 1999 r. sprawy z powódz- twa Aleksandra P. przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „H.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w E. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni z dnia 20 kwietnia 1999 r. [...] u c h y l i ł zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Elblągu z dnia 9 marca 1999 r. [...] i przekazał sprawę temu Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. U z a s a d n i e n i e Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Elblągu wyrokiem z dnia 9 marca 1999 r. [...] przywrócił powoda - Aleksandra P. do pracy u strony pozwanej, czyli w Przedsię- biorstwie Wielobranżowym „H.” Spółce z o.o. w E. oraz zasądził na jego rzecz kwotę 8.277,90 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, płatną w przy- padku podjęcia pracy w terminie 7 dni. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd podniósł, że pismem z dnia 5 stycznia 1990 r. strona pozwana rozwiązała z powodem umowę o pracę (zawartą na czas oznaczony od dnia 1 września 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.) bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, tzn. wprowadzenia w błąd przełożonego i niewykony- 2 wania poleceń służbowych. Na podstawie dokonanych ustaleń faktycznych i zebra- nego materiału dowodowego w sprawie Sąd uznał, że roszczenie powoda o przy- wrócenie do pracy jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, ponieważ strona poz- wana rozwiązując z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia naruszyła ciążący na niej z mocy art. 30 § 4 KP obowiązek podania, w doręczonym powodowi oświadcze- niu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, konkretnej i rzeczywistej przy- czyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie. Ponadto Sąd zasą- dził od strony pozwanej na rzecz powoda wynagrodzenie za okres pozostawania przez niego bez pracy, tj. za 2 miesiące i 3 dni - zgodnie z przedstawionym przez stronę pozwaną zaświadczeniem o wysokości wynagrodzenia powoda. Natomiast Sąd uznał za bezzasadne roszczenie powoda o zapłatę trzynastej pensji. W apelacji od powyższego wyroku strona pozwana podniosła zarzut naruszenia art. 52 § 1 pkt 1 oraz art. 45 § 2 KP, wobec niedokonania przez Sąd ustaleń co do istnienia rzeczy- wistych przyczyn uzasadniających rozwiązanie z powodem umowy o pracę bez wy- powiedzenia oraz wobec przywrócenia do pracy pracownika, który - w opinii strony pozwanej - naruszył zaufanie pracodawcy w sposób wyjątkowo naganny. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni wyrokiem z dnia 20 kwietnia 1999 r. [...] oddalił apelację. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Okręgowy stwierdził, że poczynił dodatkowe ustalenia w sprawie, które były istotne dla jej rozstrzygnięcia. W szczególności Sąd Okręgowy ustalił, że jakkolwiek Sąd Rejonowy przyjął, iż strony łączyła umowa o pracę na czas określony, to jednak orzekł przywrócenie do pracy, a w tej sytuacji stanowiło to naruszenie art. 59 KP. Tymczasem z przedłożonych Sądowi przez stronę pozwaną akt osobowych powoda wynika, że powód zawarł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „H.” - Hali- na N. S.T.C. w E. kolejno dwie umowy o pracę na czas określony, a to umowę z dnia 16 stycznia 1997 r. z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz umowę z dnia 30 grudnia 1997 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., a następnie z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „H.” w E. umowę z dnia 1 września 1998 r. z mocą do dnia 31 grudnia 1998 r. Opierając się na wyjaś- nieniach powoda, Sąd Okręgowy ustalił, że dwie pierwsze umowy zostały zawarte z pracodawcą, którego następcą prawnym jest strona pozwana, prowadząca działal- ność gospodarczą w tym samym zakresie, na bazie tego samego majątku i z tym samym zespołem pracowników oraz z tą samą siedzibą, a jedynie pod inną firmą, co w opinii tego Sądu oznacza, że na podstawie art. 231 KP doszło do przejęcia zakładu 3 pracy przez stronę pozwaną, która - jako nowy pracodawca - z mocy prawa stała się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W tej sytuacji, zawarta z powodem w dniu 1 września 1998 r. umowa była już trzecią z kolei umową zawartą z nim na czas określony, co – mając na uwadze dyspozycję art. 251 KP - było równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Dopiero w oparciu o te ustalenia, dokonane przez Sąd Okręgowy, dopuszczalne było przyjęcie, iż o zasadności roszczeń powoda należało orzec na podstawie art. 56 § 1 KP, co w rezultacie pozwalało także stwierdzić, że wyrok Sądu Rejonowego odpowiada prawu. W kasacji od powyższego wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni strona pozwana zarzuciła: Po pierwsze - naruszenie art. 382 KPC poprzez dokonanie przez Sąd Okrę- gowy „odmiennej oceny przedmiotu sporu pomimo jednostronnego przeprowadzenia dowodów”. Strona pozwana zarzuciła przy tym, że: „Na kilka godzin przed rozprawą Sąd II instancji zobowiązał pozwanego do przedłożenia stosownych dokumentów [...]. Jest oczywiste, że w tak krótkim czasie strona nie była w stanie zobowiązania spełnić. Mimo to, po jednostronnym uzupełnieniu materiału dowodowego polegają- cego na przesłuchaniu powoda orzeczono wyrok”. Po drugie – naruszenie art. 231 KP, poprzez błędne ustalenie, że strona poz- wana jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „H.” - Halina N. S.T.C. w E. Tymczasem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „H.” Halina N. S.T.C. w E. uległo likwidacji z dniem 31 grudnia 1998 r., a konsekwencją tego było między innymi wygaśnięcie umowy o pracę z powodem. Natomiast z dniem 1 stycznia 1999 r. roz- poczęło działalność gospodarczą nowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „H.” Spółka z o.o., które zatrudniło także powoda, choć nie było następcą prawnym działającego uprzednio Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „H.”. Po trzecie – naruszenie art. 30 § 4 KP, wobec przyjęcia przez Sądy obu ins- tancji, że oświadczenie strony pozwanej o rozwiązaniu umowy o pracę z powodem bez wypowiedzenia było wadliwe, bowiem nie wskazywało przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Tymczasem, w opinii kasacji: „Lakoniczna treść wypo- wiedzenia nie budziła także zastrzeżeń adresata, a użyte epitety nie wzbudziły sporu. (...) Dopiero dla Sądu I instancji przyczyna była niewystarczająca. Nasuwa się wobec tego kwestia, czy to co dla stron nie jest przedmiotem sporu uprawnia Sąd do inge- rencji?”. 4 Po czwarte – naruszenie art. 56 § 1 KP, ponieważ na podstawie tego przepisu nie jest możliwe jednoczesne przywrócenie do pracy i zasądzenie odszkodowania na rzecz powoda. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Kasacja jest zasadna. Art. 30 § 4 KP zobowiązuje pracodawcę do tego, aby w oświadczeniu o roz- wiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazał przyczynę uzasadniającą roz- wiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP. Jeżeli więc w orzecznictwie sądo- wym przyjmuje się, iż podana w oświadczeniu pracodawcy przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być „konkretna i rzeczywista”, to ozna- cza to jedynie, że powinna być ona określona w sposób, który jednoznacznie wska- zuje, na czym – w opinii pracodawcy – polega wina pracownika, uzasadniająca roz- wiązanie z nim umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP, co w konsekwencji w razie sporu, w nawiązaniu do okoliczności konkretnej sprawy, pozwala na ocenę zasadno- ści stawianego pracownikowi zarzutu. Natomiast z przepisu art. 30 § 4 KP nie wyni- ka, aby warunkiem skuteczności oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia było wskazanie konkretnego zdarzenia lub zdarzeń, które stały się przyczyną rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 2 KP. W rozpozna- wanej sprawie jest poza sporem, że strona pozwana w swym oświadczeniu z dnia 5 stycznia 1999 r. o rozwiązaniu z powodem umowy o pracę bez wypowiedzenia po- dała jako przyczynę: „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. wprowadzenie w błąd przełożonego i niewykonywanie poleceń służbowych”, czyli tym samym określiła konkretnie, na czym polegało w danym wypadku ciężkie naru- szenie podstawowych obowiązków pracowniczych przez powoda. Tymczasem orze- kające w niniejszej sprawie Sądy obu instancji w ogóle nie badały zasadności za- rzutu postawionego powodowi przez stronę pozwaną, a więc nie orzekały co do istoty sprawy, bowiem błędnie przyjęły, że oświadczenie strony pozwanej o rozwią- zaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie spełnia wymagań określonych ustawą, ponieważ nie zostało w nim wskazane konkretne zdarzenie lub zdarzenia, które w danym wypadku stanowiły przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 KP. 5 Trafny jest również zarzut kasacji naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 382 KPC, skoro pomimo uprzedniego wezwania strony pozwanej przez ten Sąd pismem z dnia 19 kwietnia 1999 r. (przesłanym do niej fax’em) do przedstawienia dodatko- wych dokumentów w sprawie, w dniu następnym, czyli 20 kwietnia 1999 r., nie cze- kając na dostarczenie przez stronę pozwaną żądanych wcześniej dokumentów, Sąd zamknął rozprawę i podjął rozstrzygnięcie w sprawie. Natomiast podniesiony w kasacji zarzut naruszenia art. 231 KP jest bez zna- czenia dla rozpoznania niniejszej sprawy. Jest bowiem poza sporem, że powód zos- tał zatrudniony pierwotnie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „H.” - Halina N. S.T.C. w E. na podstawie dwóch kolejnych umów na czas określony – na podstawie umowy z dnia 16 stycznia 1997 r. na czas od dnia 16 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 1997 r. na czas od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. Następnie, w czasie trwania zatrudnie- nia na podstawie drugiej umowy o pracę na czas określony, strona pozwana zawarła z powodem w dniu 1 września 1998 r. na tych samych warunkach nową umowę o pracę na czas określony od dnia 1 września 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. (nota bene, z załączonych do akt sprawy akt osobowych wynika, że następnie strona poz- wana dwukrotnie wypowiadała powodowi tę umowę o pracę, jednakże wyłącznie w części dotyczącej warunków wynagrodzenia). Oznacza to, że termin końcowy okresu zatrudnienia powoda na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej z nim przez stronę pozwaną, pokrywał się z terminem końcowym drugiej umowy o pracę zawartej uprzednio z powodem na czas określony przez Przedsiębiorstwo Wielo- branżowe „H.” - Halina N. S.T.C. w E., ponieważ obie wymienione umowy zawarte zostały na czas określony do dnia 31 grudnia 2000 r. W tej sytuacji Sąd Okręgowy- Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznym w Elblągu błędnie przyjął w zaskarżonym wy- roku, że umowa o pracę na czas określony, którą strona pozwana zawarła z powo- dem, była już trzecią „kolejną umową o pracę na czas określony” w rozumieniu art. 251 KP i wywołała ona skutki prawne równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony. Tymczasem art. 251 KP dotyczy wyłącznie takiej sytuacji, w której umowa o pracę na czas określony jest już trzecią umową o pracę na czas określony, jeżeli umowy te dotyczyły trzech następujących po sobie kolejno okresów czasu, a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca. Sytuacja taka nie miała miejsca w rozpoznawa- nej sprawie. Nietrafny jest również podniesiony w kasacji zarzut naruszenia art. 56 § 6 1 KP przez to, że – jak to ujmuje kasacja – na podstawie tego przepisu „niemożliwe jest jednoczesne przywrócenie do pracy i zasądzenie odszkodowania”. Nie przesą- dzając bowiem o tym, czy w niniejszej sprawie przepis ten powinien stanowić pods- tawę prawną rozstrzygnięcia, należy stwierdzić, że w zaskarżonym wyroku Sąd Okręgowy orzekł o przywróceniu powoda do pracy i zasądził na jego rzecz nie odsz- kodowanie, ale wynagrodzenie za czas pozostawania powoda bez pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 39313 § 1 KPC orzekł jak w sentencji. ========================================