Wypowiedzenie / zwolnieniePrzywrócenie do pracyWynagrodzenieInne
Podsumowanie AI
Sprawa dotyczyła nauczycielki, której wcześniej prawomocnie przywrócono stosunek pracy po wadliwym wypowiedzeniu. Pracodawca odmówił dopuszczenia jej do pracy mimo zgłoszenia gotowości podjęcia zatrudnienia. Spór koncentrował się na tym, czy powódka zachowała 7-dniowy termin z art. 48 § 1 KP oraz czy przysługuje jej wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy. Sąd Najwyższy oddalił kasację pracodawcy. Uznał, że zgłoszenie gotowości nie wymaga szczególnej formy i może wynikać z każdego zachowania pracownika ujawniającego wolę kontynuowania stosunku pracy. W okolicznościach sprawy takie zachowanie powódki było widoczne wcześniej niż złożenie pisemnego oświadczenia. SN potwierdził też, że bezprawne niedopuszczenie do pracy po przywróceniu uzasadnia wynagrodzenie z art. 81 § 1 KP, a za okres urlopu dla poratowania zdrowia należne było wynagrodzenie na podstawie Karty Nauczyciela. Kasacja została oddalona, więc korzystny dla powódki wyrok utrzymano w mocy.
Kluczowe kwestie prawne:
·Czy zgłoszenie gotowości niezwłocznego podjęcia pracy po przywróceniu do pracy wymaga formy pisemnej
·Czy zachowanie pracownika może wystarczyć do wykazania zamiaru kontynuacji stosunku pracy
·Czy przekroczenie 7-dniowego terminu z art. 48 § 1 KP było usprawiedliwione okolicznościami sprawy
·Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie z art. 81 § 1 KP przy bezprawnym niedopuszczeniu do pracy
·Czy za okres urlopu dla poratowania zdrowia należne jest wynagrodzenie na podstawie Karty Nauczyciela
Wygenerowane przez AI, może zawierać błędy.
Wyrok z dnia 3 czerwca 1998 r.
I PKN 161/98
Zgłoszenie w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy gotowości nie-
zwłocznego jej podjęcia (art. 48 § 1 KP) może być wobec pracodawcy dokona-
ne przez każde zachowanie pracownika objawiające w dostateczny sposób
jego zamiar kontynuacji reaktywowanego stosunku pracy.
Przewodniczący SSN: Andrzej Kijowski (sprawozdawca), Sędziowie SN:
Adam Józefowicz, Walerian Sanetra.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu dniu 3 czerwca 1998 r. sprawy z powództwa
Hanny P. przeciwko Szkole Podstawowej w N. o wynagrodzenie, na skutek kasacji
strony pozwanej od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Koszalinie z dnia 20 listopada 1997 r. [...]
o d d a l i ł kasację.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Koszalinie wyrokiem z dnia 1 lipca 1997 r. [...]
zasądził od pozwanej Szkoły Podstawowej w N. na rzecz powódki Hanny P. nastę-
pujące kwoty: czterokrotnie po 509,64 zł, trzykrotnie po 579,08 zł, dwukrotnie po
616,24 zł, czterokrotnie po 621,25 i kwotę 600,54 zł z ustawowymi odsetkami od
drugiego dnia kolejnych miesięcy od grudnia 1995 r. do stycznia 1997 r., nadając
wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności co do kwoty 621,25 zł i umarzając
postępowanie w pozostałej części. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd Pracy po-
wołał się na poniższe ustalenia faktyczne.
Powódka Hanna P. w dniu 2 stycznia 1991 r. nawiązała z Urzędem Gminy w
Ś. stosunek pracy na stanowisku dyrektora Przedszkola w S. W dniu 19 maja 1995 r.
Urząd Gminy dokonał powódce wypowiedzenia umowy o pracę począwszy od 1
czerwca 1995 r., uzasadniając je reorganizacją sieci placówek przedszkolnych. W
2
momencie wręczania wypowiedzenia powódka była radną Gminy Ś., przy czym
Rada Gminy w uchwale z dnia 28 czerwca 1995 r. wyraziła zgodę na rozwiązanie
stosunku pracy już w okresie biegnącego wypowiedzenia. W chwili wręczania wy-
powiedzenia powódka korzystała też - jako nauczyciel mianowany - z urlopu dla po-
ratowania zdrowia. Powódka odwołała się od wspomnianego wypowiedzenia, wska-
zując na swój status nauczyciela mianowanego oraz na szczególną ochronę z tytułu
pełnionej funkcji samorządowej, a ponadto twierdząc, że nie doszło do likwidacji
Przedszkola w S., ani też do likwidacji grup przedszkolnych.
Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Koszalinie wyrokiem z dnia 14 listopada 1995 r.
[...] przywrócił powódkę do pracy w Szkole Podstawowej w N., zasądził wynagrodze-
nie za czas pozostawania bez pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 1995 r.
oraz nakazał udzielić powódce do dnia 31 grudnia 1995 r. dalszego urlopu dla po-
ratowania zdrowia. Sąd Wojewódzki w Koszalinie odrzucił rewizję drugiego z poz-
wanych, tj. Urzędu Gminy w dniu 22 lutego 1995 r., który to dzień Sąd Rejonowy
wskazał następnie w wydanym powódce w dniu 18 marca 1996 r. odpisie wyroku
jako datę jego uprawomocnienia się.
Jeszcze przed wypowiedzeniem z dnia 19 maja 1995 r. powódka przebywała
od 25 marca 1995 r. na urlopie dla poratowania zdrowia. Na podstawie kolejnego
orzeczenia komisji lekarskiej o konieczności powstrzymania się od pracy i przepro-
wadzenia leczenia od 27 września do 31 grudnia 1995 r., Sąd Pracy w powołanym
wyżej wyroku z 14 listopada 1995 r. nakazał udzielić powódce urlopu zdrowotnego
do końca 1995 r. W dniu 2 stycznia 1996 r. powódka otrzymała zaświadczenie o
stanie zdrowia i celowości przedłużenia urlopu zdrowotnego do dnia 24 marca 1996
r. O treści tego zaświadczenia, złożonego w Urzędzie Gminy, pozwana Szkoła wie-
działa.
W dniu 28 lutego 1996 r. powódka wystąpiła do Szkoły z pismem deklarują-
cym gotowość podjęcia pracy z dniem 25 marca 1996 r., zaś w dniu 21 marca
stawiła się w Szkole po przydział czynności. Dyrektor pozwanej Szkoły odmówiła
jednak dopuszczenia powódki do pracy. W tej sytuacji powódka od 25 marca 1995 r.
pozostawała bez pracy i wynagrodzenia, którego nie otrzymała ponadto za urlop
zdrowotny w okresie od 1 grudnia 1995 r. do 24 marca 1996 r. Powódka nie podjęła
innej pracy i nie skorzystała z prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Poczyniła
natomiast kroki dla przymuszenia pozwanej Szkoły Podstawowej do wykonania
prawomocnego orzeczenia o przywróceniu do pracy. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w
3
Koszalinie postanowieniem z dnia 20 grudnia 1996 r. [...] wyznaczył dłużnikowi -
Szkole do dnia 31 stycznia 1997 r. termin do wykonania wspomnianego wyroku pod
rygorem wymierzenia grzywny, a Sąd Wojewódzki w Koszalinie oddalił zażalenie
Szkoły postanowieniem z dnia 25 lutego 1997 r. [...]. Ostatecznie powódka została z
dniem 31 stycznia 1997 r. zatrudniona jako mianowany nauczyciel Oddziału
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w N.
Na podstawie dokonanych ustaleń Sąd Rejonowy stwierdził, że rozwiązanie
stosunku pracy z powódką jako radną Gminy Ś. podlegało szczególnemu ogranicze-
niu z mocy art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
(Dz.U. Nr 16, poz. 95 ze zm.). Przepis ten wymaga bowiem dla rozwiązania stosunku
pracy z radnym uprzedniej zgody rady gminy. Tymczasem w momencie wręczania
powódce oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy zgody takiej nie było, a
stosowną uchwałę podjęto dopiero w trakcie biegnącego już okresu wypowiedzenia,
co nie może rodzić skutków prawnych. W świetle art. 47 w związku z art. 39 KP i art.
25 ust. 2 powołanej ustawy samorządowej powódce przysługuje więc po przywróce-
niu do pracy roszczenie o wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.
Roszczenia tego nie podważa w okolicznościach sprawy przekroczenie przez po-
wódkę 7-dniowego terminu z art. 48 KP dla zgłoszenia gotowości niezwłocznego
podjęcia pracy. Co prawda wyrok przywracający do pracy uprawomocnił się już w
dniu 6 grudnia 1995 r., lecz powódka trwała w przekonaniu o jego nieprawomocno-
ści, gdyż taką informację uzyskała w sądzie. Również na odpisie tego wyroku wid-
nieje adnotacja o jego uprawomocnieniu się w dniu 22 lutego 1996 r. Poza tym w
grudniu 1995 r. powódka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia, przedłużo-
nym następnie na okres od 2 stycznia do 24 marca 1996 r., co „z samej zasady”
usprawiedliwia w tym czasie niemożność świadczenia pracy. Terminowi z art. 48 KP
uchybiła więc powódka z przyczyn od niej niezależnych, wobec czego zachowała
prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy, łącznie z okresem
płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonym na podstawie art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19 ze zm.).
Co się tyczy wysokości zasądzonych kwot, to Sąd kierował się wykazem
przedłożonym przez stronę pozwaną. Wynagrodzenie zasadnicze za kwiecień i maj
1996 r. przyjęto jednak na poziomie podanym przez pozwaną w odniesieniu do
czerwca tego roku. Powódka przedstawiła bowiem zaświadczenie o zdaniu w dniu 30
marca 1996 r. egzaminu dyplomowego, wobec czego zgodnie z art. 39 ust. 1 Karty
4
Nauczyciela awans płacowy powinien nastąpić od pierwszego dnia najbliższego
miesiąca kalendarzowego.
W uwzględnieniu apelacji strony pozwanej Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie wyrokiem z dnia 20 listopada 1997 r. [...],
zmienił częściowo zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że zasądzone powódce
wynagrodzenia za okres od kwietnia do grudnia 1996 r. obniżył do kwoty 497 zł, a za
styczeń do kwoty 476,29 zł, oddalając apelację w pozostałej części. W uzasadnieniu
tego wyroku Sąd Wojewódzki podał, że przepis art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze
zm.) wymaga uprzedniej zgody rady gminy jedynie na rozwiązanie, lecz nie na
wypowiedzenie stosunku pracy z radnym. Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z
powódką jako radną Gminy Ś. mogła być zatem skutecznie wyrażona przez Radę tej
Gminy również w trakcie biegnącego już okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie sto-
sunku pracy z powódką nie nastąpiło zatem z naruszeniem przepisów o jego szcze-
gólnej ochronie, wobec czego nie miała ona na podstawie art. 47 zdanie 2 KP rosz-
czenia o wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Mimo to powództwo o
wynagrodzenie należało uwzględnić w oparciu o art. 81 § 1 w związku z art. 48 § 1
KP. Naruszenie przez pracodawcę obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika,
który w 7-dniowym terminie od przywrócenia do pracy zgłosił gotowość niezwłoczne-
go podjęcia pracy albo uczynił to z przekroczeniem tego terminu z niezależnych od
siebie przyczyn, uzasadnia bowiem po stronie pracownika wykazującego gotowość
do pracy prawo do wynagrodzenia za czas jej niewykonywania wskutek przeszkody z
przyczyn dotyczących pracodawcy. Przez gotowość niezwłocznego podjęcia pracy
należy przy tym rozumieć nie tylko faktyczną, ale także prawną gotowość kontynuo-
wania stosunku pracy, więc jej przejawieniu nie przeszkadza niezdolność do wyko-
nywania pracy wskutek choroby. Termin z art. 48 § 1 KP został przez powódkę prze-
kroczony z niezależnych od niej przyczyn, a skutków zgłoszenia gotowości nie-
zwłocznego podjęcia pracy nie niweczy korzystanie z płatnego urlopu dla poratowa-
nia zdrowia.
Natomiast wynagrodzenie na podstawie art. 81 § 1 KP przysługuje pracowni-
kowi w wysokości wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego
stawką godzinową lub miesięczną. Przez wynagrodzenie „wynikające z osobistego
zaszeregowania” należy zaś rozumieć wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem
funkcyjnym. Wynagrodzenie zasądzone powódce przez Sąd pierwszej instancji nie
5
powinno zatem obejmować tzw. dodatku wiejskiego oraz dodatku stażowego, z tym
że przepisy płacowe nie dają podstaw do wyłączenia tych dodatków z wynagrodzenia
należnego za okres urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 Karty Nauczyciela).
Dlatego Sąd Wojewódzki obniżył zasądzone powódce wynagrodzenie jedynie za
miesiące, w których nie korzystała ze wspomnianego urlopu.
Kasację od powyższego wyroku wniósł pełnomocnik strony pozwanej, zarzu-
cając naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 48 § 1 i
art. 81 § 1 KP, jak też naruszenie przepisów postępowania „przez nieprzeprowadze-
nie żadnego postępowania dowodowego w wyniku czego brak jest ustaleń faktycz-
nych mających istotne znaczenie w sprawie, a które to uchybienie miało istotny
wpływ na wynik sprawy” i domagając się na tej podstawie uchylenia kwestionowane-
go orzeczenia oraz przekazania sprawy Sądowi pierwszej albo drugiej instancji do
ponownego rozpoznania, z uwzględnieniem kosztów postępowania, a także
„wstrzymania wykonania wyroku aż do jego uprawomocnienia się, względnie
wstrzymania wydania powódce sum pieniężnych po ich wyegzekwowaniu od pozwa-
nej Szkoły.” W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że Sąd drugiej instancji
naruszył art. 233 § 1 KPC przez brak wszechstronnego rozważenia zebranego mate-
riału dowodowego i niewskazanie dlaczego pominięte zostały dowody świadczące o
nieusprawiedliwionym uchybieniu przez powódkę terminowi z art. 48 § 1 KP. W
świetle tych dowodów zastosowanie powołanego przepisu było w niniejszej sprawie
naruszeniem prawa materialnego. To samo dotyczy zastosowania art. 81 § 1 KP,
gdyż w wykonywaniu pracy powódka w żadnym razie nie doznała przeszkód z przy-
czyn dotyczących pracodawcy. Wniosek o wstrzymanie wyroku znajduje zaś oparcie
w art. 393
19
w związku z art. 388 § 1 i 2 KPC, gdyż odzyskanie od powódki wyegzek-
wowanych kwot będzie niemożliwe lub wyjątkowo utrudnione. Poza tym skarżąca nie
posiada jako jednostka budżetowa żadnych środków na ten cel, wobec czego wy-
płata nienależnych powódce świadczeń odbyłaby się kosztem realizacji bieżących
zadań Szkoły.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja jest bezzasadna i podlega oddaleniu. Sąd Najwyższy rozpoznaje bo-
wiem kasację w jej granicach określonych przede wszystkim przez przytoczone
podstawy kasacyjne oraz ich uzasadnienie, a z urzędu bierze pod rozwagę jedynie
6
nieważność postępowania (art. 393
11
KPC). Tymczasem w ramach podstawy kasa-
cyjnej z art. 393
1
pkt 2 KPC został w uzasadnieniu przedmiotowej skargi postawiony
jedynie zarzut naruszenia art. 233 § 1 KPC, przy czym zarzutowi temu brakuje ko-
niecznej konkretyzacji, której nie stanowi w żadnym razie polemika z ustaleniami
faktycznymi będącymi podstawą wydania kwestionowanego wyroku. Skarżąca nie
dostrzega zatem, że taki zarzut może być w zasadzie kierowany jedynie wobec sądu,
przed którym lub na zlecenie którego dowody zostały przeprowadzone (art. 233 w
związku z art. 235 KPC), a Sąd Wojewódzki nie prowadził w sprawie uzupeł-
niającego postępowania dowodowego i przychylił się do ustaleń faktycznych poczy-
nionych w wyroku pierwszoinstancyjnym. Skarżąca zapomina też, że w swej apelacji
podnosiła jedynie zarzuty naruszenia prawa materialnego, więc w istocie nie oczeki-
wała od Sądu Wojewódzkiego zbadania, czy ocena materiału dowodowego zebra-
nego w postępowaniu pierwszej instancji mieści się w granicach swobody dopusz-
czonej przez art. 233 § 1 KPC, a tylko zaniechanie takiej oceny czy też przeprowa-
dzenie jej z rażącym naruszeniem dyrektyw płynących z powołanego przepisu (była-
by to - mówiąc w uproszczeniu - bezkrytyczna akceptacja ustaleń dowolnych) uza-
sadniałaby wyjątkowo (w związku z art. 382 KPC) kasacyjną kontrolę zasadności
zarzutu o jego naruszeniu, mogącym wywrzeć istotny wpływ na wynik sprawy.
W świetle ustaleń faktycznych zaskarżonego wyroku, które w braku adekwat-
nych zarzutów proceduralnych mają dla Sądu Najwyższego wiążący charakter (art.
393
15
KPC), chybione są zarzuty niewłaściwego zastosowania art. 48 § 1 i art. 81 § 1
KP. Dla podkreślenia tej bezzasadności należy zauważyć, że art. 48 § 1 KP nie wy-
maga - jak to czyni art. 81 § 1 KP - aby pracownik „był gotów do wykonywania pracy”,
tylko materialnoprawną skuteczność prawomocnego orzeczenia o przywróceniu do
pracy, czyli reaktywowanie rozwiązanego stosunku pracy, uzależnia dodatkowo od
zgłoszenia w siedmiodniowym terminie „gotowości niezwłocznego podjęcia pracy”, to
znaczy wyrażenia zamiaru (woli) realizowania tego stosunku pracy. Zgłoszenie tak
pojętej gotowości nie wymaga żadnej szczególnej formy, a więc może nastąpić
zarówno pisemnie, ustnie, jak też przez każde inne zachowanie objawiające wobec
pracodawcy wolę pracownika w dostateczny sposób (art. 60 KC w związku z art. 300
KP). Nie ma zatem podstaw, aby wyrażenie zamiaru kontynuowania stosunku pracy
wiązać dopiero z pisemnym oświadczeniem powódki złożonym w dniu 28 lutego
1996 r. O zamiarze tym w dostateczny sposób świadczyły wcześniejsze zachowania
powódki (działającej osobiście lub przez swego pełnomocnika), począwszy od
7
wydania w dniu 14 listopada 1995 r. wyroku pierwszoinstancyjnego aż po odrzucenie
przez Sąd Wojewódzki w dniu 22 lutego 1996 r. (czyli na 6 dni przed zgłoszeniem
pisemnej gotowości podjęcia pracy) rewizji Urzędu Gminy w Ś., a więc jednego z
trzech - obok Szkoły Podstawowej w N. i Przedszkola Gminnego w B. - pozwanych w
sprawie „potencjalnych” (w pierwotnej ocenie Sądu Rejonowego) pracodawców
powódki. Wspomniane zaś zachowania to między innymi dwa wnioski o uzupełnienie
wyroku pierwszoinstancyjnego (dokonane wyrokiem z dnia 18 stycznia 1996 r.),
odpowiedź na rewizję Urzędu Gminy, czy też doręczenie temu Urzędowi w dniu 2
stycznia 1996 r. orzeczenia o potrzebie korzystania w okresie do 24 marca 1996 r. z
dalszego urlopu dla poratowania zdrowia, czyli po urlopie wykorzystanym w grudniu
1995 r., którego udzielenie Sąd Pracy „nakazał” Szkole w wyroku z 14 listopada 1995
r. Sens przytoczonych zachowań był oczywisty również dla skarżącej Szkoły, nawet
jeśli powódka aż do odrzucenia rewizji pozwanego Urzędu Gminy w nim raczej
upatrywała swego pracodawcę, co w świetle art. 3 KP było oczywiście bezzasadne,
ale ze społecznego punktu widzenia ma swoje racje (tam np. wypłacano
wynagrodzenie za pracę), którym powódka dała wyraz w określeniu strony pozwanej
w swym pozwie o przywrócenie do pracy.
Dlatego fakt, że wyrok przywracający powódkę do pracy zaskarżył Urząd
Gminy, a nie Szkoła, wobec której wyrok ten stał się w tej części prawomocny nie
dopiero w dniu 22 lutego 1996 r., a już 6 grudnia 1995 r., nie ma dla sprawy żadnego
znaczenia. Zamiar kontynuacji przez powódkę zatrudnienia nie budził bowiem wątp-
liwości ani w pierwszej ani w drugiej dacie, podobnie zresztą jak w późniejszym
okresie uciążliwych - łagodnie mówiąc - prób wyegzekwowania wyroku przywracają-
cego do pracy.
Bez jakiegokolwiek związku z istnieniem tego zamiaru pozostaje kasacyjny
zarzut braku decyzji pracodawcy co do udzielenia powódce na podstawie Karty Nau-
czyciela (skarżąca nie powołuje w tym zakresie żadnych przepisów tego aktu) urlopu
zdrowotnego przedłużającego do 24 marca 1996 r. urlop, którego udzielenie do
końca grudnia 1995 r. „nakazał” Sąd Rejonowy w wyroku z 14 listopada 1995 r.
Można nawet twierdzić, że złożenie odpowiedniego orzeczenia komisji lekarskiej
potwierdza trwanie we wspomnianym zamiarze, a nieudzielenie urlopu w ramach
reaktywowanego już w tym momencie stosunku pracy jest naruszeniem prawnego
obowiązku pracodawcy, czemu Sąd Wojewódzki dał wyraz w zasądzeniu stosowne-
go wynagrodzenia, to znaczy pełnego wynagrodzenia na podstawie art. 73 ust. 1
8
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r.
Nr 56, poz. 357 ze zm.) za okres płatnego urlopu dla poratowania zdrowia oraz
wynagrodzenia zasadniczego na podstawie art. 81 § 1 KP za miesiące pozostawania
w gotowości do wykonywania pracy bez możliwości świadczenia jej z przyczyn
dotyczących pracodawcy. Taką przyczyną jest bez wątpienia bezprawne niedo-
puszczanie powódki do wykonywania pracy w trwającym stosunku pracy. Zarzut
błędnego zastosowania przez Sąd drugiej instancji przepisu art. 81 § 1 KP nie zas-
ługuje zatem na uwzględnienie, a za okres od grudnia 1995 r. do 24 marca 1996 r.
jest to zarzut w ogóle bezprzedmiotowy, gdyż w trakcie niezdolności do pracy po-
wódka nie była obowiązana pozostawać w gotowości do wykonywania pracy, zaś
prawo do wynagrodzenia wywodziła z art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela.
Równie bezprzedmiotowy jest wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżone-
go wyroku, co bezskutecznie próbował skarżącej wyjaśnić Sąd Wojewódzki w uza-
sadnieniu postanowienia z dnia 18 lutego 1998 r., powołując się słusznie na art. 477
6
KPC. Przepis ten stanowi bowiem, że wyrok zasądzający świadczenie na rzecz
pracownika lub członków jego rodziny sąd apelacyjny z urzędu zaopatruje w klauzulę
wykonalności i wydaje uprawnionemu (§ 3). Jest to więc regulacja szczególna w sto-
sunku do unormowania z art. 388 § 1 i 2 KPC.
Z wyżej wskazanych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 393
12
KPC
orzekł, jak w sentencji.
========================================